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如何看待刘强东起诉著名女权博主马库斯说且索赔300万? 第1页

  

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有点长,写了有点久,但是总觉得很多东西还没有写进去。

我尽可能的把大家都关心的、想了解的与本案相关的法律问题都写进去,希望大家能随手留个赞,谢谢!


一、刘强东300万的索赔是否会被支持?

由于本案尚未开庭审理,作为旁观者,我只作判决结果的预估。本案中的四项诉讼请求中,第一项“删除侵权微博”和“发布道歉声明”事实上争议都不大。最主要的争议点在于第三条,即刘强东主张的100万元抚慰金和200万元经济损失。

那么一般来说,法院是怎么审理名誉权纠纷案件的呢?《最高人民法院关于审理名誉权案件若干问题的解答》中规定“是否构成侵害名誉权的责任,应当根据受害人确有名誉被损害的事实、行为人行为违法、违法行为与损害后果之间有因果关系、行为人主观上有过错来认定。以书面或者口头形式侮辱或者诽谤他人,损害他人名誉的,应认定为侵害他人名誉权。”

由规定结合“据传”的证据来看,微博博主@马库斯说 侵害刘强东名誉权一案,在事实认定上可能不会有太多的“旁生枝节”。但是“合计数额300万的索赔”是否会被法院支持,还需要打一个大大的问号。

由于司法理念的不同,秉持“填平原则”的我国对于“主张远高于实际损失”的惩罚性赔偿适用相对较少,除非有法律或司法解释明文规定,否则在普遍情况下都会减持“填平原则”,即“损失多少赔偿多少”。

目前而言,法律及司法解释明确支持惩罚性赔偿的情形主要有缺陷产品致人受伤或死亡(《侵权责任法》第四十七条)、经营者提供商品或服务存在欺诈行为(《消费者权益保护法》第五十五条、《合同法》第一百一十三条)、生产不符合安全标准的食品或销售明知是不符合安全标准的食品(《食品安全法》第九十六条第二款)、商品房买卖中的一房二卖与卖后抵押(《商品房买卖合同司法解释》第八条规定)。

由此可见,名誉权侵权行为并不是法定的可以惩罚性赔偿的情形。意即,300万元的索赔如果想要得到支持,刘强东必须证明100万元抚慰金和200万元经济损失“确有其损”。

​然而,这并非易事,因为名誉权的侵害与经济损失往往不具有“直接关联性”。因此,我认为法院完全支持300万索赔的可能性比较小。

既然100万元的精神损失害抚慰金200万元的经济损失被支持的可能性不高,为什么刘强东还要进行如此的主张?我认为比较大的可能在于,刘强东期望通过提高诉讼标的来制造诉讼门槛,迫使被告在“花高额的律师费和差旅费来参加诉讼”和“被迫妥协和解”之间做出选择。不得不说,这是一招非常锐利的战术。


二、精神损害赔偿该不该赔?

在许多群众眼里,“精神损害赔偿”就像是薛定谔的猫,可能会赔,也可能不赔。事实上,精神损害赔偿的主张是否会被支持,早已列明于法律之中。《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解》第一条便规定“自然人因下列人格权利遭受非法侵害,向人民法院起诉请求赔偿精神损害的,人民法院应当依法予以受理:(一)生命权、健康权、身体权;(二)姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权;(三)人格尊严权、人身自由权。违反社会公共利益、社会公德侵害他人隐私或者其他人格利益,受害人以侵权为由向人民法院起诉请求赔偿精神损害的,人民法院应当依法予以受理。

但是,侵犯上述各权利的纠纷,精神损害赔偿一律会被支持吗?并不必然。《民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第八条规定“因侵权致人精神损害,但未造成严重后果,受害人请求赔偿精神损害的,一般不予支持,人民法院可以根据情形判令侵权人停止侵害、恢复名誉、消除影响、赔礼道歉”。也就是说,精神损失赔偿是把剔骨刀,不是什么时候都能用。

为了方便法官和律师们在办理案件正确的适用法律,既让受伤之人得到赔偿,又避免有人借机生事漫天要价扰乱秩序,最高人民法院民一庭的法官们在《最高人民法院人身损害赔偿司法解释的理解与适用》中总结出两个规律:

1.精神损害后果必须严重,才能得到精神损害赔偿。并不是说只要遭受精神损害,就能得到精神损害赔偿。如果没有造成严重后果,采用停止侵害、恢复名誉、消除影响、赔礼道歉等民事责任方式就足以弥补受害人的精神损害,就足以抚慰受害人的,就没有必要再给予精神损害赔偿。

如果说只要有精神损害,就能得到精神损害赔偿,不仅不符合精神损害赔偿制度的宗旨,而且还会造成精神损害赔偿的滥用,使这一制度失去了应有的作用和功能。

2.何为严重后果,这是适用本条的难点。我们认为,可以从以下几个方面把握:(1)凡是造成受害人死亡的,受害人近亲属遭受的精神损害就是严重的精神损害,就属于“造成严重后果”的情形。(2)凡是造成受害人残疾的,无论伤残等级如何,受害人所受的精神损害就是严重的精神损害,就属于“造成严重后果的”情形。伤残等级越高,精神损害越严重。(3)对于受害人既没有死亡,也没有残疾的,对于造成的精神损害是否属于“造成严重后果的”情形,要视具体情况而定。

例如,可以结合受害人受到什么样的损害,是否住院,住院时间长短,是否影响到受害人的饮食起居,病历记录等综合决定其遭受的精神损害是否属于“造成严重后果”的情形。审判实践中,有一种观点认为,受害人残疾的,其遭受的精神损害必然比其他没有残疾的受害人遭受的精神损害严重。事实上,有的受害人虽然没有造成残疾的后果,但本人遭受的精神损害却十分严重。


三、在我国,名誉权纠纷诉讼的审判形式如何?

我们经过检索,可以发现近些年来名誉权纠纷案件不断上升,全国法院作出的名誉权纠纷判决文书就多达12033件,若算上其他与名誉权有关的案件,那更多达22405件。需要留意的是,考虑到裁判文书网对当下法院系统已作裁判并非实时判决,据传言一般延迟有3-5月的时间,因此我们大概可预估2019年头三到四个月的名誉权纠纷裁判文书约有3200余件

从地域上而言,涉及名誉权的诉讼多发生在北京、广东、湖南、安徽等地,其中北京市法院系统作出的裁判文书多达9170件。

那么目前而言,涉及“名誉权”诉讼最多的当事人是谁?我们直接放出结果。


四、公众人物的名誉权纠纷:范志毅案与吴亦凡案
那么目前而言,我国法院对公众人物的名誉权是一个什么态度呢?我们可以通过两个案件来谈谈,这两个案件分别是范志毅诉文汇新民联合报业集团名誉权纠纷和吴亦凡诉吴强名誉权纠纷。

2002 年12月18日,上海静安区法院对原中国足球队队员范志毅因上海《东方体育日报》登载他涉嫌赌球的报道,状告文汇新民联合报业集团侵犯名誉权一案做出一审判决:对范志毅的诉讼请求不予支持。有评论认为,这是十多年来因体育新闻引发的官司中媒体少有的胜诉。审判中,法院对新闻规律的尊重和先进的法律理念,在这起官司的胜败之间起到了重要作用。在判词中,有这样的内容:

 “……其消息来源并非主观臆造,从文章的结构和内容上看,旨在连续调查赌球传闻的真实性。即使范志毅认为报道指名道姓有损其名誉,但在媒体行使舆论监督的过程中,作为公众人物的范志毅,对于可能的轻微损害应当予以忍受。从表面上看,报道涉及的是范志毅个人的私事,但这一私事与社会公众关注世界杯、关心中国足球相联系时,这一私事就不是一般意义的私事,而属于社会公众利益的一部分,当然可以成为新闻报道的内容。新闻媒体对社会关注的焦点进行调查,行使报道与舆论监督的权利,以期给社会公众一个明确的说法,并无不当。”

可以看到,法院在判决中,明确地把公众人物的名誉权和一般公民的名誉权问题区分开来,认为新闻媒体在报道与公众人物有关的公共事件时,该公众人物对报道可能对其名誉造成的轻微损害应当予以忍受。

而在吴亦凡诉吴强名誉权纠纷一案中,北京市两级人民法院却均作出了支持吴亦凡的

北京市海淀区人民法院开庭审理的吴亦凡诉吴强名誉权纠纷一案中,法院判决吴亦凡对被告的侵权指控成立,被告吴强败诉。随后,因被告吴强不服判决,案件上诉到北京市第一中级人民法院,随后,北京市一中院作出的(2018)京01民终9878号判决书记载“诉争言论将“吸毒”等违法行为与吴亦凡联系在一起,并通过信息网络方式公开传播,足以让社会对吴亦凡作出道德上的负面评价,严重破坏吴亦凡的公众形象,故从侵犯名誉权的构成要件来判断,吴强在公众平台中公开发布的未经证实且对人格带有负面指向的言论已构成对吴亦凡名誉的侵害,应当承担相应的侵权责任。”

在这个案子中,两次审判法院都支持了吴亦凡。在判决中,我们也可以明显的看出法院的态度:公众人物在公众场合的言谈举止,属于公众关切的内容,因此公众人物有义务回应社会关切,并对社会公众的舆论监督报以开放、包容态度。但是对公众人物的人格权利限制并非没有限度,公众人物的人格本身依法受到保护,禁止他人恶意侵害。


五、美国是怎么做的呢?

言论自由的边界在哪里?公众人物的名誉权与市民的言论自由之间又应该形成一种怎样的平衡?由于我国的社会主义法治体系形成时间尚短,对上述问题的讨论可能还需假以时日。

与我们隔洋相望的美国,历史上就发生过许多有关于言论自由的“经典案例”,也从中确立了不少相应的规则。譬如申克诉美国案中,大法官霍姆斯在判决书中写道“一切与言论自由有关的案件,其问题是要判断:言论是否发生在如此场合,以至于将造成明显而现实的危险(clear and present danger)。如果具有这种危险,那么国会便有权予以禁止……”

而在我们众多法学生都熟知的沙利文诉《纽约时报》案,联邦最高法院大法官布伦南(Brennan J)认为,关于公共问题的讨论应当是不受禁止的、活跃的并且具有广泛的开放性,它包括对政府和政府官员激烈的、刻薄的甚至有时是不友好的、尖锐的攻击……绝对不能把证明言论真实性的责任都推到说话者头上,在自由辩论中,错误陈述时不可避免的,要使言论自由具有他所需要的“呼吸空间”,这类错误就必须得到容忍。

他同时提出,仅仅因为言论不实不能成立诽谤。他认为,言论自由的宪法保障所要求的规则是:政府官员必须证明被告的陈述具有实际恶意,即被告明知道陈述是错误的,或者全然不顾陈述是否真实而发表此种言论,否则官员就不能对其官方行为的诽谤错误而获得赔偿。



结尾

无论是中国还是美国,从申克诉美国案再到沙利文诉《纽约时报》案,从范志毅案到吴亦凡案,我们实际上都可以得出一个经世致用的道理,那就是言论自由是应当得到保障的,而公众人物的名誉权在一定程度上需要让渡给言论自由。但是在此之中的“让渡”并不是没有界限的。霍姆斯大法官提出的“明显而又现实的危险”也好,布伦南大法官提出的“实际恶意”也好,都是一种“让渡”的理念。

回首刘强东诉“@马库斯说”一案,想罢在不同国家的不同法官手里,这个案子的处理结果恐怕有所不同,但是我仍然认为,这个案件的最后走向恐怕是刘强东获得胜诉,300万元的赔偿不会被全部支持,诉讼费由刘强东和微博博主“@马库斯说”二人平摊,简单算了算,即便是在索赔的诉讼请求上打平手,各种赔偿、律师费、诉讼费和其他费用加起来,恐怕也够这位任性惯了的女拳战士喝一壶的了。


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我希望能给您分享我在接触刑事辩护工作中的一点经验和心得,除此之外,偶尔也与各位聊一聊刑事侦查、刑事检控等相关领域的感想。


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1、人脸识别技术成熟了吗?

这个技术已经很成熟了。

不知道还没有人记得劳荣枝,就是自1999年后潜逃20年的上古女逃犯。她是法医秦明笔下“人皮牢笼”案的真凶;也是影视剧《红蜘蛛》里的“美女蛇”;更是与法子英合谋杀害7人性命的女魔头。

然后这个人,在2019年11月28日,因为被商场的人脸识别系统识别而被捕。

略过其20年的逃亡轨迹和肢解尸体的残忍,其20年容貌的变化和隐形埋名为什么仍然会被人脸识别抓住呢?

第一个原因,不管是电脑训练的过程,还是在线识别的过程,都需要对人脸的典型特征进行提取,主要包括全局特征、两个眼睛的特征,鼻子的特征、还有两个嘴角的特征。所以担心换了发型后打不开支付宝是多余的,女生留长发后遮住耳朵也不会影响人脸识别。人脸有些特征变化是很微小的。

其次,人随着年龄生长这些部位会有一些变化,会影响到人脸识别,但人眼睛上部的轮廓、鼻子两侧的颧骨、还有嘴角边缘区域的颌骨是不会变的,这也是劳荣枝逃亡20年后,仍被抓到的主要原因,当然另一个主要原因是,劳荣枝逃亡后,仍坚持健身、跳舞等,相貌特征并没有发生巨大变化,要不然凭目前的人脸识别还是很难抓到。

以上也可以看出,如果只是做了双眼皮或者是短时间内脸长胖或者变瘦也并不会影响到人脸识别的结果。因此,目前的人脸识别已经相当完善了。

2、人脸识别的隐私困境

然而为什么没有大范围的应用呢?原因是可能会与法律和道德相冲突。

(比如上图,给不同陌生男性开门这种隐私信息,受到法律的保护,也和失足没有必然联系,甚至可能是该女性的私德,不应该进入人脸识别领域。PS:网上选取的图片,真实性有待考察)

目前如果强制接入全员无差别的人脸识别,并不是一个好时机,因为隐私保护的相关法规并没有特别健全,这个时候接入会造成隐私泄露或滥用安全隐患。明年开始施行的《民法典》对人格权建立了独立的章节,从1032条-1039条都对隐私权进行了规范,但之所以说目前法规没有特别健全,原因有三:

1、《民法典》还尚未真正施行,要到明年的1月1日才开始“转正”。在这种情况下,只能援引原来《民法总则》关于隐私权的法条,一般要求侵犯隐私权的同时具有一定经济利益。隐私权的保护范围过窄。

2、即使《民法典》投入使用,还有很多的补丁需要打,很多的解释需要颁布。法律在于实践,没有实践的法律是谈不上完善的。

3、即使《民法典》投入使用,也没有对人脸识别做出特别的解释和适用。其中1033条:除法律另有规定或者权利人明确同意外,任何组织或者个人不得实施下列行为:…(三)拍摄、窥视、窃听他人的私密活动;(五)处理他人的私密信息;1034条:自然人的个人信息受法律的保护。个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息,包括自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、生物识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等。个人信息中的隐私信息,适用有关隐私权的规定;没有规定的,适用有关个人信息保护的规定。

明眼人想想就知道,上面的那个“失足”截图中,违背了民法典规范的多少种信息类别。姓名、身份证好吗、联系方式、肖像、住址、电话号码(有打码)、行踪信息等等,如果大面积使用人脸技术,会不会导致这种情况渐成普遍?这可谓是现实版本“黑镜”了。

另外,IBM也宣布将不再提供和开发面部识别技术,并指责执法机构或私企滥用面部识别技术的行为了。在IBM首席执行官Arvind Krishna在今年六月致国会的信中表示,IBM将不再提供通用面部识别或分析软件。IBM也将不再开发或研究这项技术。

信中说:由于人工智能的进步,人脸识别在过去十年中得到了极大的进步。与此同时,提供相关技术的通常是缺少监管的私营企业,而这些技术也被证明存在对年龄、种族和族裔方面的偏见,这使得这些工具在执法和安全方面显得不可靠,并为潜在的侵犯公民权利的行为提供了机会。

3、人类识别的授权困境

所以人脸识别技术就算再成熟,真的那么适配目前的社会吗?

需要考虑的是,与用户或者公民签订“人脸识别技术”的是商业公司还是政府?(不会想一声不吭就识别了吧?虽然现实往往是默认地认为“你的隐私没有价值”)如果要求用户签订协议的话,那么对未成年人如何进行保护呢?要知道,《民法典》第20条下调了无民事行为能力年龄的范围,8周岁以下的统称为无民事行为能力人,这部分人的人脸识别协议怎么签?8周岁以上,18周岁以下的人签订的人脸识别协议在法律上又该判定为效力几何的合同?

立法还尚未跟上,又怎么能仓皇普及呢?但若人脸识别有相配套的法律解释、司法解释,就能处理目前很多因为“人和操作者对应不上”的问题,比如未成年人对游戏进行支付和对主播打赏等等。

例如,国家对未成年游戏付费的规定:

《国家新闻出版署关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》规定,网络游戏企业须采取有效措施,限制未成年人使用与其民事行为能力不符的付费服务。未满8周岁的用户,不得为其提供游戏付费服务。8到16周岁的用户,单次充值金额不得超过50元人民币,每月充值金额累计不得超过200元人民币;16到18周岁的用户,单次充值金额不得超过100元人民币,每月充值金额累计不得超过400元人民币。

但上有政策,下有对策,由于现有条件(手机号、身份证授权等)没有办法检测谁是未成年人,所以实践中导致了两个问题:1、未成年使用成年人的身份证进行游戏,充值,最后被家庭发现产生诉争和讼累。2、成年人充值之后假托是家里未成年所为,要求退费。

我们可以假设,如果人脸识别和法律授权、司法解释完全合拍之后,这两种问题当然也就在可能性之外了,但如果人脸识别与未成年民事行为能力这方面的衔接不跟上,怕是很难真正普及,这里面的法律问题还有很多。

总结:人脸识别好技术,法律保护不滥用

目前我国的隐私权、个人信息保护正在越来越好,除了明年实施的《民法典》独立出了人格权编,今年10月1日出台的《个人信息安全规范》以及明年的《民法典》,都对个人的隐私权做了更大的保护,对其他各方使用、存储、买卖用户信息做了更大的限制。假如有一天立法能更上(事实上已经在飞速发展了),人脸识别技术也就真正地成为一个普遍技术了。但还没有去毒之前,随意放出笼子可能会产生一些《黑镜》之恶,这也许就是社会不想看到的了。


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然后这个人,在2019年11月28日,因为被商场的人脸识别系统识别而被捕。

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第一个原因,不管是电脑训练的过程,还是在线识别的过程,都需要对人脸的典型特征进行提取,主要包括全局特征、两个眼睛的特征,鼻子的特征、还有两个嘴角的特征。所以担心换了发型后打不开支付宝是多余的,女生留长发后遮住耳朵也不会影响人脸识别。人脸有些特征变化是很微小的。

其次,人随着年龄生长这些部位会有一些变化,会影响到人脸识别,但人眼睛上部的轮廓、鼻子两侧的颧骨、还有嘴角边缘区域的颌骨是不会变的,这也是劳荣枝逃亡20年后,仍被抓到的主要原因,当然另一个主要原因是,劳荣枝逃亡后,仍坚持健身、跳舞等,相貌特征并没有发生巨大变化,要不然凭目前的人脸识别还是很难抓到。

以上也可以看出,如果只是做了双眼皮或者是短时间内脸长胖或者变瘦也并不会影响到人脸识别的结果。因此,目前的人脸识别已经相当完善了。

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1、《民法典》还尚未真正施行,要到明年的1月1日才开始“转正”。在这种情况下,只能援引原来《民法总则》关于隐私权的法条,一般要求侵犯隐私权的同时具有一定经济利益。隐私权的保护范围过窄。

2、即使《民法典》投入使用,还有很多的补丁需要打,很多的解释需要颁布。法律在于实践,没有实践的法律是谈不上完善的。

3、即使《民法典》投入使用,也没有对人脸识别做出特别的解释和适用。其中1033条:除法律另有规定或者权利人明确同意外,任何组织或者个人不得实施下列行为:…(三)拍摄、窥视、窃听他人的私密活动;(五)处理他人的私密信息;1034条:自然人的个人信息受法律的保护。个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息,包括自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、生物识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等。个人信息中的隐私信息,适用有关隐私权的规定;没有规定的,适用有关个人信息保护的规定。

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但上有政策,下有对策,由于现有条件(手机号、身份证授权等)没有办法检测谁是未成年人,所以实践中导致了两个问题:1、未成年使用成年人的身份证进行游戏,充值,最后被家庭发现产生诉争和讼累。2、成年人充值之后假托是家里未成年所为,要求退费。

我们可以假设,如果人脸识别和法律授权、司法解释完全合拍之后,这两种问题当然也就在可能性之外了,但如果人脸识别与未成年民事行为能力这方面的衔接不跟上,怕是很难真正普及,这里面的法律问题还有很多。

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